Владелец должен применять знак, не допуская перерывов, превышающих сроки, установленные законодательством. Нарушение этой обязанности может привести к утрате прав на товарный знак.
Таким образом, правомочие использовать знак является не только правом, но и обязанностью владельца. И если товарный знак не используется непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления любого лица в Высшую патентную палату, то в силу положений п. 3 ст. 22 действие регистрации может быть прекращено досрочно полностью или частично.
Установление определенного времени, по истечении которого регистрация знака может быть аннулирована, является характерным для законодательств в этой области.
Это время дается для налаживания производства товаров, осуществления
подготовительных операций для маркировки их товарным знаком, организации
реализации товаров, изучения таможенных правил и т.д. Сроки возможного
непрерывного неиспользования знаков, зафиксированные в законодательствах
зарубежных стран, неодинаковы. В большинстве из них, как и в российском
Законе, они составляют пять лет.
При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации
товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с п. 3 ст. 22
Закона, могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного
знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не
зависящим от него обстоятельствам.
Особо регулируется в Законе использование товарных знаков при посреднических операциях. В силу п. 2 ст. 22посредники (дистрибьюторы, перепродавцы и др.) могут на договорной основе применять либо свой товарный знак совместно с товарным знаком изготовителя, либо свой товарный знак вместо товарного знака изготовителя.
В соответствии со ст. 23 регистрация товарного знака не дает права его
владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в
отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот
непосредственно самим владельцем товарного знака или с его согласия. Речь
идет об использовании знака в стране регистрации, т.е. на территории
России. При этом обязательным условием является то, что товары не должны
подвергаться какому-либо изменению, например разбавляться, смешиваться с
другими или даже переупаковываться.
На охрану прав владельцев знаков и защиту интересов потребителей
направлена ст. 24, декларирующая право владельца проставлять рядом с
товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что
применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в
Российской Федерации.
Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что гарантирует покупателю приобретение товара именно того изготовителя, на которого он рассчитывает.
VI. Передача товарного знака
Важным правомочием владельца товарного знака является возможность передачи принадлежащего ему знака другим лицам.
Ст.ст. 25-27 Закона определяют порядок передачи товарного знака, включающей уступку товарного знака и предоставление лицензии на его использование. Положения названных статей являются весьма актуальными в условиях происходящих в стране процессов реорганизации в сфере хозяйственных структур, когда товарный знак зачастую сам становится товаром, т.е. предметом купли-продажи.
Согласно ст. 25 Закона товарный знак может быть уступлен (т.е. продан) по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров. Однако уступка не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Владелец товарного знака (лицензиар) может также предоставить лицензию на использование своего товарного знака другому лицу (лицензиату).
В России предусмотрена свободная передача права на товарный знак, т.е. возможность его купли-продажи или предоставления лицензии на него, при этом без обязательного полного или частичного отчуждения предприятия, которое использует этот знак.
Лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензия может быть: исключительная - в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию; неисключительная (простая) - право на использование имеет лицензиар и лицензиат. При этом владелец знака - лицензиар - может заключать лицензионные договора с другими лицами; сублицензия - лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии.
Кроме этого, различают лицензии: полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак; частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Право на использование товарного знака предоставляется на основе лицензионного договора.
Заключение лицензионного договора дает возможность владельцу товарного знака не только получить определенный доход и сделать свой знак более известным (за счет расширения границ его использования и увеличения объемов поставок), но и иногда сохранить саму регистрацию товарного знака.
Необходимость в этом появляется тогда, когда по каким-то форс-мажорным обстоятельствам над владельцем нависает угроза непрерывного неиспользования товарного знака в течение пяти лет. В этом случае спасти знак от аннулирования можно, исходя из положений п. 1 ст. 25, заключив лицензионный договор.
Российским законодательством предусмотрена обязательная регистрация
договоров об уступке знака и лицензионных договоров в Патентном ведомстве.
Без такой регистрации они считаются недействительными.
Регистрация названных договоров осуществляется на основе специальных
Правил.
Заявление о регистрации договора об уступке товарного знака или лицензионного договора должно относиться к одному договору. К заявлению прилагаются договор или выписка из него, документ об уплате установленной пошлины за регистрацию договора. К заявлению может быть приложено свидетельство на товарный знак для внесения в него записи об уступке знака или предоставлении лицензии.
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык.
Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.
В договоре в обязательном порядке указывается предмет договора (номер
свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор), вид
передачи товарного знака (уступка или лицензия), объем передаваемых прав
(вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых
уступается товарный знак или предоставляется лицензия).
Договор об уступке товарного знака, исходя из ст. 25 Закона, не регистрируется, если такая уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. В соответствии со ст. 26 Закона лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиара будет не ниже качества товаров лицензиата и что лицензиат будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.
Изменения лицензионного договора также подлежат регистрации в Патентном ведомстве, в частности, в отношении: определения сторон договора, предмета договора, вида передачи знака, объема передаваемых прав.
Зарегистрированные в установленном порядке договоры вступают в силу с даты их регистрации.
VII. Прекращение правовой охраны товарного знака
Прекращение правовой охраны товарного знака наступает в случае признания регистрации знака недействительной ст.28, а также аннулирования регистрации ст. 29.
Регистрация знака может быть признана недействительной полностью или
частично в двух случаях. В первом случае она может быть признана таковой в
течение всего срока ее действия на основании нарушения требований,
установленных п. 3 ст. 2(субъекты права на товарный знак) и статьей 6
(абсолютные основания для отказа в регистрации) Закона. Во втором случае
недействительность регистрации может быть объявлена в течение пяти лет с
даты публикации сведений о регистрации в официальном Бюллетене по причинам,
указанным в ст. 7 (иные основания для отказа в регистрации) Закона.
Возражения против регистрации товарного знака подаются в Апелляционную
палату; они должны быть рассмотрены в течение четырех месяцев с даты их
поступления. Предусмотрена также возможность обжалования решений
Апелляционной палаты, которое реализуется в течение шести месяцев с даты их
принятия. Возражение на такое решение подается в Высшую патентную палату.
Аннулирование регистрации товарного знака осуществляется Патентным ведомством по следующим причинам:
- в связи с истечением срока ее действия;
- на основании решений Высшей патентной палаты о досрочном прекращении ее действия вследствие использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками; неиспользования товарного знака, а также в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- в случае признания ее недействительной;
- в случае отказа от нее владельца товарного знака;
- при ликвидации юридического лица-владельца товарного знака.
Решение вопроса об аннулировании регистрации товарного знака по причине
ликвидации юридического лица принимается на основе привлечения ст. 58 ГК РФ
"Правопреемство при реорганизации юридического лица" и статей 61-63,
относящихся к ликвидации юридического лица.
VIII. Судебная практика
Основанием для отмены решения Апелляционной палаты не может служить нарушение порядка оформления возражения или процедуры его рассмотрения, как это бывает по делам об оспоривании акта государственного или иного органа, затрагивающего экономические интересы хозяйствующего субъекта. Несмотря на сходство формулировок требований по этим категориям дел, иски об оспоривании решений Апелляционной палаты по своему существу ближе к искам о признании права на конкретный товарный знак, поэтому суд при вынесении соответствующих решений проверяет только наличие правовых оснований для его возникновения.
Понятие нарушения права на товарный знак, данное в ст. 4 Закона, включает в себя кроме изготовления и применения товаров с несанкционированным товарным знаком также их предложение к продаже и хранение с целью продажи. Так, в арбитражный суд обратился завод с иском к комиссионному магазину, который торговал товаром кустарного производства с изображением товарного знака завода. Магазин полагал, что он не может отвечать за нарушение прав на товарный знак, поскольку им не нарушены правила комиссионной торговли. Однако суд установил наличие состава правонарушения в действиях магазина. Безусловно, незаконны и действия изготовителя соответствующего товара. Но в рассматриваемом случае правообладатель ставил вопрос о пресечении нарушения его права только на данной стадии введения товара в хозяйственный оборот, считая достаточным его изъятие из сферы реализации.
Судебная практика свидетельствует, что иски о пресечении права на товарный знак могут быть предъявлены к нескольким ответчикам самостоятельно и в рамках одного дела, но в любом случае каждый из них несет ответственность за свои неправомерные действия по введению товара, обозначенного несанкционированным товарным знаком, в хозяйственный оборот.
Участие в деле нескольких ответчиков не означает в данном случае множественности сторон в обязательстве по возмещению ущерба. Каждый нарушитель возмещает только те убытки, которые нанесены его неправомерными действиями. Им может быть и хранитель товара, если будет доказано, что целью хранения являлось последующее введение такого товара в хозяйственный оборот.
Так, к организации оптовой торговли был заявлен иск изготовителем заменителя сахара. Он ссылался на то, что на его складах хранится продукция другого производителя, на упаковку которой нанесен товарный знак, практически неотличимый от знака, который зарегистрирован на его имя. В качестве подтверждения того, что подобное хранение создает реальную угрозу его интересам, истец представил проект договора, в котором ответчик предлагал ему приобрести продукцию с фальшивым товарным знаком.
Закон устанавливает такие специальные меры ответственности, как
публикация судебного решения с целью восстановления деловой репутации
потерпевшего и удаление с товара или его упаковки незаконно используемого
товарного знака ст. 46. Обязанность опубликовать решение суда сходна с
обязанностью печатного органа опубликовать опровержение сведений, порочащих
честь и достоинство граждан и деловую репутацию граждан и юридических лиц.
В первом случае нарушитель прав на товарный знак - организация, незаконно
использующая его при введении в хозяйственный оборот путем использования в
рекламном тексте, во втором - печатный орган, нарушающий законодательство о
средствах массовой информации (ст. 152 ГК).
Эта санкция имеет еще одну особенность: целью публикации является восстановление деловой репутации. Следовательно, арбитражный суд при принятии соответствующего решения должен выяснить, в какой из газет появилось объявление об услугах с использованием чужого товарного знака, территорию распространения этого печатного издания и, исходя из этого, определить конкретное печатное издание, в котором ответчик за свой счет должен поместить решение суда.
Большую сложность представляет применение такой меры ответственности,
как уничтожение товарного знака в случаях, когда он, по существу, неотделим
от товара (если в качестве товарного знака зарегистрирована форма изделия
или товарный знак отлит при изготовлении его корпуса). При этом уничтожение
товарного знака фактически приводит к утрате потребительских свойств товара
- он уже не может использоваться по назначению. В этом случае требование
истца уничтожить товар неправомерно обосновывается ссылкой на ст. 49 Закона
РФ "Об авторском праве и смежных правах", согласно которой суд может
принять решение об уничтожении контрафактного товара. В данном случае
невозможно применение гражданского законодательства по аналогии, поскольку
фактически это ведет к прекращению права собственности по основанию, прямо
не предусмотренному законом.
Товарный знак может быть зарегистрирован не на все товары и услуги одного класса международной классификации товаров и услуг. Есть случаи, когда в договоре об уступке товарного знака и свидетельстве на товарный знак содержится не весь перечень товаров данного класса, а только его часть. При этом владельцу прав на товарный знак по такому договору может быть отказано в удовлетворении иска о прекращении нарушения прав на товарный знак, если наименование соответствующих товаров отсутствует в его правообразующих документах.
IX. Заключение
Тема курсовой работы выбрана не случайно, поскольку все мы являемся в конечном счете потребителями, отсутствие должного законодательного регулирования по товарным знакам в буквальном смысле ударяет нас по карману, так как легальный производитель вынужден повышать цены на товары за используемый товарный знак исключительно за счет своей чистой прибыли после уплаты всех налогов.
Нелегальный же производитель продукции с известным товарным знаком, хотя и выпускает свой товар по более низким ценам, не может обеспечить надлежащее высокое качество продукции, определяющееся помимо наличия товарного знака еще и производственными секретами, которые могут быть переданы правообладателем другим лицам лишь в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии. В свою очередь, и правообладатель имеет возможность проконтролировать выпуск продукции надлежащего качества со своим товарным знаком лишь у тех производителей, которые приобрели у него эти права легальным образом.
Согласно ст. 1 Закона РФ от 23 сентября 1992 года N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.
В соответствии с данным законом обеспечивается правовая охрана товарного знака, что сопровождается регистрацией товарного знака, действительной в течение десяти лет, по истечении которых она может быть продлена.
Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.
X. Литература
1. "Высшая патентная палата и товарные знаки" // Ариевич Е., "Российская юстиция", 1998, N 8
2. "О некоторых вопросах защиты права на товарный знак" // Сухова Г.,
"Хозяйство и право", 1998, N 4
3. "Товарный знак: отражение в бухгалтерском учете" // Медведев А.,
"Хозяйство и право", 1997, N 9
4. Закон РФ от 23 сентября 1992 года N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (с
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля,
17 декабря 1999 г.)
6. Комментарий к части первой и второй ГК РФ для предпринимателей
(под общ. ред. Брагинского М. И.)
Дополнительная лит-ра пока не указана
в связи с временным перерывом в работе библиотеки