Наследование по законодательству РФ

Если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обсто­ятельствах, в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме, завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Еще на стадии разработки и принятия нового ГК изложенная норма вызвала бурные дискуссии. Противники ее принятия обращали внимание на возможность злоупотреблений, а также на то, что свиде­тели могут не понять смысл завещания. В то же время ее сторонники ссылались на многочисленные случаи захвата заложников и других чрезвычайных обстоятельств, определенно угрожавших жизни граж­дан, оказавшихся в такой ситуации, когда нет реальной возможности составить завещание в обычном порядке. Вопрос же о том, действи­тельно ли речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, должен решать­ся судом в каждом конкретном случае.

                                                                                                                             

5. Содержание завещания


Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примером двусмысленности могут служить содержащиеся в завещании слова завещателя о том, что имущество передается наследнику в постоянное владение и пользование. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собст­венность наследника.

Проверка законности содержания завещания входит в обязаннос­ти удостоверяющих их лиц. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими, право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учрежде­ний и т.д.), которые могут не располагать необходимыми знаниями и опытом.

Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недоста­точно четко и ясно (очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые составляются без учас­тия нотариуса). В таких случаях ГК допускает возможность толко­вания завещания (ст. 1132). Под толкованием обычно понимается уяснение смысла действительной воли завещателя. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом прини­мается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расшири­тельное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается,   что   подлинное   содержание   уже   его   словесной формы.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления с другими поло­жениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обес­печено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завеща­теля. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, т.е. основанного на использовании грамматических правил).

Основное содержание завещания состоит в назначении наследни­ков с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследова­ния. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как уже отмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание. Закон содержит ряд правил, касающихся содержания завещания.

Во-первых, завещание должно содержать распоряжение имущест­вом и имущественными (некоторыми неимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить по наследству. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он при­обретет только в будущем, а наследство открывается в отношении имущества, принадлежащего наследодателю на день открытия наслед­ства. В завещании может быть указано и то имущество, которое не является собственностью завещателя (например, все имущество, на­житое в браке, без выделения супружеской доли). В обязанности но­тариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостове­рять завещания, не входит проверка принадлежности имущества завещателю.

Во-вторых, завещать можно только имущество, принадлежащее за­вещателю на праве частной собственности. Завещатель вправе распо­рядиться имуществом, составляющим общую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано целиком).

В-третьих, завещание не должно содержать ограничений относи­тельно прав наследника в последующем распоряжении наследствен­ным имуществом.

В завещании можно указать конкретные виды завещаемого иму­щества. Но можно и не конкретизировать его, а ограничиться стан­дартной фразой «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, завещаю такому-то». В этом случае на­следник обязан будет представить нотариусу документы, подтверж­дающие принадлежность наследственного имущества наследодате­лю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец, заве­щатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наслед­ственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество — другим, т.е. завещанием может охватываться не все наследственное имущество.

Действующее законодательство не предусматривает возможность составления так называемых литературных завещаний, содержащих отдельное распоряжение судьбой объектов авторского права на слу­чай смерти их создателя.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это ариф­метические дроби). Однако завещатель может указать и то, какая кон­кретно часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.

Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследников, но не определены доли каждого из них, а также не ука­зано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназна­чаются каждому из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК считается, что имущество завещано наследникам в равных долях.

Одной из распространенных ошибок является составление заве­щаний, в которых завещана неделимая вещь с указанием ее частей в натуре, предназначающихся каждому из наследников. Ранее такие за­вещания признавались недействительными как не соответствующие закону. Однако теперь, согласно п. 2 ст. 1122 ГК, они не являются недействительными, а вещь считается завещанной в долях, соответст­вующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназна­ченными им в завещании ее частями.

При выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении не­делимой вещи, завещанной по частям, в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указы­ваются в свидетельстве о праве на наследство. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью оп­ределяются судом.

5.1. Подназначение наследника.


Завещатель вправе указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назна­ченный им в завещании наследник либо наследник завещателя по за­кону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещате­лем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследства по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследова­ния как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).

Таким образом, суть подназначения наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных на­следников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъ­екты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшим зако­нодательством сфера действия подназначения наследников по новому ГК стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наслед­ника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не только на тот случай, если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если наследник умрет одновременно с завещателем, а также если наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостой­ный.

Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступа­ющих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Следует отметить, что законодательство РФ не устанавливает воз­можности так называемой фидеикомиссарной субституции, преду­смотренной законодательством некоторых стран. Ее суть состоит в том, что на основного наследника возлагается обязанность сохранить полученное по наследству имущество, с тем чтобы оно после его смер­ти перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.

Закон ничего не говорит о тех случаях, когда завещание составле­но под отлагательным условием, которое не было выполнено наслед­ником, в связи с чем наследник не получил наследства. Представля­ется, что и в этом случае подназначенный наследник имеет право на получение наследства.


5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».


Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим иму­ществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно кото­рому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю не­трудоспособных наследников по закону. Этих лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве — обязательной долей. Круг таких наследников установлен в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК не­совершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его не­трудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные ижди­венцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

К числу наследников, имеющих право на обязательную долю, ра­зумеется, относятся и усыновленные, так как они в соответствии с п. 1 ст. 137 СК полностью приравниваются к родственникам по проис­хождению.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законода­тельством размер обязательной доли несколько снизился (она со­ставляла не менее двух третей от доли, причитавшейся наследнику по закону). Следует отметить, что это уже второе снижение размера обязательной доли. Так, согласно законодательству, в 20—30-е гг. XX в. размер обязательной доли равнялся законной доле. Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить и эту долю либо вообще отказать в ее присуждении, если осуществле­ние права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой не­возможность передать наследнику по завещанию имущество, кото­рым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользо­вался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помеще­ние, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мас­терская и т.п.). Это обусловлено тем, что не всегда претендентами на получение обязательной доли являются люди малоимущие и нуждающиеся в защите.

Несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву представления (в том случае, если являвшиеся наследниками их ро­дители умерли до открытия наследства), к числу обязательных на­следников не относятся.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты