Договір дарування за російським законодавством

Так, розрізняються дарування у власному значенні слова, тобто дія, що здійснюється в інтересах одного обдарованого особи, і пожертвування - дарування, скоєне у загальних інтересах невизначеного кола осіб, що ставить за загальнокорисних мети (ст.582 ГК РФ). Обидві наведені класифікації не перетинаються між собою, тому пожертва може виступати і як реальний договір, і як консенсуальної (обіцянка пожертвувати). Пожертвування можуть робитися громадянам, лікувальним, виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установ, благодійним, науковим і навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям, а також державі, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень. Предмет договору пожертви вже, ніж власне дарування. Він охоплює лише речі і права, але не включає звільнення від обов'язку. Причина цього очевидна: звільнення обдарованого від обов'язку завжди проводиться у його безпосередніх інтересах, а не на загальне благо. Можливий перелік загальнокорисних цілей пожертвування надзвичайно великий, а їх досягнення може вестися самими різними шляхами, тому ДК РФ утримується тут від будь-яких перерахувань. Замість цього законодавець у ряді випадків надає дарувальнику право вказати конкретне призначення, по якому буде використовуватися майно, пожертвуване на загальне благо.

Це допустимо, якщо обдарованим за договором пожертви є юридична особа або громадянин (п.3. Ст.582 ГК РФ), і неможливо, якщо майно жертвують державі. Більше того, відносно громадян вказівку конкретного напрямку використання дару не тільки можливо, але і абсолютно необхідно, в іншому випадку пожертвування перетвориться на звичайне дарування. Законодавець, ймовірно, виходить з того, що спокуса приховати дарунок від суспільства, використавши його на власні потреби, у середньостатистичного громадянина непоборне великий. Правове становище держави як суб'єкта права специфічно тим, що воно завжди діє не в своїх власних, а в загальних інтересах. Значить, дарувальник може бути впевнений у тому, що будь-який подарунок на адресу держави буде використаний на загальне благо, інакше він просто не може бути використаний. Більш того, передбачається, що держава краще за інших суб'єктів знає, в чому полягає це загальне благо, і краще за інших може діяти в загальнокорисних цілях. Тому дарувальник некомпетентний зобов'язувати держава до певного способу використання пожертвуваного майна. Що стосується громадян вказівку конкретного напрямку використання дару не тільки можливо, але і абсолютно необхідно, інакше пожертвування перетвориться на звичайне дарування. Законодавець, ймовірно, виходить з того, що спокуса приховати дарунок від суспільства, використавши його на власні потреби, у середньостатистичного громадянина непоборне великий. Інші особливості пожертвування обумовлені специфікою його предмета та будуть висвітлені далі при аналізі відповідних питань дарування.

При отриманні майна в дар обдарований платить податок, який називається "податок з майна", переходить у порядку спадкування або дарування". Однак ставки податку у разі дарування і в разі спадкування - різні. Платниками податку відповідно до цього Закону є фізичні особи, які приймають майно, що переходить у їхню власність у порядку спадкування або дарування (ст.1 Закону РФ "Про податок з майна. "). Податок з майна, що переходить фізичним особам у порядку дарування, обчислюється за певними ставками (п.2 ст.3 Закону "Про податок з майна, що переходить у порядку дарування"): (див. додаток табл.1). У ст.5 Закону РФ "Про податок." викладено порядок обчислення і сплати податку. Податок з майна, що переходить у порядку дарування стягується, якщо вартість майна на день посвідчення договору перевищує 80-кратний розмір майна на день посвідчення договору перевищує 80-кратний розмір мінімальної місячної оплати праці. Нотаріуси, а також посадові особи, уповноважені здійснювати нотаріальні дії, зобов'язані в 15-денний термін (з моменту посвідчення договору) направити до податкового органу за місцем їх знаходження довідку про вартість майна, що переходить у власність громадян, необхідну для обчислення податку з майна.


Розділ 2. Зміст договору дарування


Сторонами договору дарування є дарувальник і обдарований. Перший добровільно позбавляє себе певного майна, другий - набуває ці права. Якщо предмет договору - річ, то обдарований набуває на неї право власності. Сторонами договору дарування - дарувальником і обдарованим - можуть бути громадяни, юридичні особи і держава. Право держави здійснювати дарування не викликає сумнівів (19, С.342). Але як обдарованого особи воно може виступати лише у договорі пожертвування. Це цілком природно, оскільки держава діє тільки в загальних інтересах, отже, приймати подарунки в якості приватної особи, що переслідує свої цілі, воно не може. Але чи вправі таке держава робити подарунки інакше, як в загальнокорисних цілях? Так, тому що загальний інтерес, переслідуваний державою, може полягати й у тому, щоб обдарувати приватна особа (двох, трьох, тисячу і т.д.). Коли сторони домовляються про передачу речі в майбутньому або про передачу прав або про відмову дарувальника від права (звільнення обдарованого від майнової обов'язки), то обдарований набуває дебіторська заборгованість до дарувальника. Якщо предметом дарування є річ, але передача її в момент укладання договору неможлива, вона може бути замінена борговими позиковим зобов'язанням про передачу речі в обумовлений термін. Серйозний вплив на можливість укладення договорів дарування громадянами надає обсяг їх дієздатності. Недієздатний громадянин може укладати договори дарування лише через свого опікуна (п.2 ст.29 ГК РФ). При цьому від його імені можна виробляти дарування лише звичайних подарунків невеличкий вартості (не дорожче п'яти мінімальних розмірів оплати праці); право на отримання їм подарунків через опікуна не обмежена. Особа, яка визнано обмежено дієздатним, вправі самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини, а всі інші - тільки за згодою піклувальника (п.1 ст.30 ГК РФ). Це означає, що громадянин, який є обмежено дієздатним вправі самостійно здійснювати договір дарування лише як обдарованого і тільки в тому випадку, якщо цей договір у силу свого споживчого характеру та незначної суми відноситься до дрібних побутових угод. Відповідно до правил п.2 ст.26 і п.2 ст.28 ГК РФ малолітні і неповнолітні можуть здійснювати операції, спрямовані на безоплатне отримання вигоди, тобто виступати в якості обдарований, якщо відповідні договори не вимагають нотаріального посвідчення або державної реєстрації (6, С.148). Відповідальність за такими договорами, укладеними малолітніми, несуть їх законні представники, а за договорами, укладеними неповнолітніми дітьми, відповідають вони самі. Крім цього, неповнолітні вправі самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами (подп.1 п.2 ст.26 ЦК РФ), в тому числі шляхом їх дарування. У всіх інших випадках дарування здійснюється або за згодою законних представників неповнолітніх, або через законних представників малолітніх, діє від їх імені (в останньому випадку предметом дарування може бути лише звичайний подарунок невеликій вартості). Дарування між подружжям проводиться на загальних підставах з урахуванням того, що предметом дарування звичайно виступає майно, що належить одному з подружжя особисто (наприклад, річ на праві власності або частка у спільній частковій власності, якщо такий режим майна встановлено). Втім, можливо дарування і шляхом передачі майнових прав, що належать одному з подружжя у спільній сумісній власності, що призведе до закріплення всього подружнього майна за однією особою.

Дарування третьою особою майна, що знаходиться у спільній сумісній власності (а це найпоширеніший режим подружнього майна), можливо за згодою власників (п.2 ст.576 ГК РФ і ст.35 СК). Предметом договору дарування можуть бути рухомі і нерухомі речі, а також різні майнові права, якими дарувальник має право розпорядиться (зобов'язання обдарованого). Речі, вилучені з обігу, подарувати не можна. Речі, на володіння і користування якими потрібно мати дозвіл (ліцензію), можуть бути предметом договору, якщо обдарований отримає такий дозвіл. Якщо предметом дарування є звільнення від обов'язку, то необхідно попередньо отримати згоду кредитора обдарованого на переклад даного боргу на дарувальника. Згідно з п.2 ст.572 ГК предмет дарування повинен бути чітко позначений у договорі. Обіцянка подарувати невизначену річ (звільнити якого-небудь боргу) не має правового значення.

Ряд заборон на отримання подарунків закон пов'язує з власністю професійного статусу обдарований осіб, намагаючись у такий спосіб боротися зі зловживаннями працівників соціальної сфери та державного управління (пп.2 і 3 ст.575 ГК РФ). У відношенні договорів дарування з участю юридичних осіб ГК також передбачає ряд спеціальних обмежень. Пункт 4 ст.575 ГК РФ прямо забороняє дарування між комерційними організаціями, за винятком звичайних подарунків невеличкий вартості. Значення цієї норми важко переоцінити, особливо з огляду на широту предмета дарування. З одного боку, п.4 ст.575 ГК РФ направлений на захист майна організацій від розбазарювання (щоправда, ця лазівка вже давно звужена податковим законодавством) і, значить, служить інтересам кредиторів та учасників (засновників) юридичних осіб. З іншого боку, ця ж норма серйозно обмежує можливості нормального ведення підприємництва і часом суперечить сформованим звичаям і звичаю бізнесу. Так, комерційна організація начебто не має права пробачити борг контрагенту - комерційної організації. А у випадку безнадійної заборгованості це може спричинити за собою цілий ряд несприятливих економічних наслідків для кредитора. Заборона на безоплатну передачу майна сильно вдарить по холдингам і фінансово-промисловим групам, ускладнить взаємини основних юридичних осіб і дочірніх. Заборона дарування між комерційними організаціями загрожує багатьма витратами, більшість з яких зараз навіть важко передбачити в деталях. Інше обмеження, встановлене п.1 ст.576 ГК РФ, стосується дарування речей, що належать юридичній особі на праві господарського відання або оперативного управління. Дійсність такого дарування, здійснюваного унітарним підприємством або казенним підприємством чи установою, вимагає згоди власника речі. Це обмеження не поширюється на випадки пожертвування (п.2 ст.582 ГК РФ) і на звичайні подарунки невеликої вартості. Законодавець не проводить тут будь-яких відмінностей між зазначеними речовими правами, а також між рухомими та нерухомими речами. Виникаючі в результаті цього протиріччя з частиною першої ДК (зокрема, п.1 ст.297 та ст.298 ДК РФ) слід вирішити на користь п.1 ст.576 ГК РФ як lek specialis.

2.1 Права і обов'язки дарувальника


Права і обов'язки дарувальника Реальний договір дарування, як правило, не породжує ніяких зобов'язальних відносин. Єдиним винятком з цього правила є зобов'язання, що виникає в результаті дарування майнового права відносно самого дарувальника. Зміст цього зобов'язання не специфічно для дарування, оскільки воно визначається не самим чинником дарування, а характером подарованого права. Тому має сенс говорити лише про зобов'язання, що виникає з консенсуального договору дарування, основні умови якого ми і розглянемо. Головним обов'язком дарувальника є передача дару (6, С.149). Якщо предметом договору є річ, то її передача обдарованому може здійснюватися за допомогою вручення, символічної передачі (наприклад, вручення ключів) або вручення правовстановлюючих документів (абз.2 п.1 ст.574 ГК РФ). Передача дару у вигляді майнового права щодо третьої особи зазвичай проводиться шляхом вручення документів, що фіксують підстави виникнення цього права (наприклад, поступка прав за представницькою цінного паперу). Єдиною підставою виникнення права відносно самого дарувальника є договір дарування. У цьому випадку перехід права на обдарованого зазвичай відбувається автоматично в силу закінчення узгодженого сторонами терміну або після настання узгодженого відкладальної умови. Передача дару у вигляді звільнення від обов'язку вимагає від дарувальника скоєння певних дій, наприклад отримання згоди кредитора обдарованого на переклад боргу чи виконання обов'язки за обдарованого (в разі покладання виконання). Обов'язки дарувальника по консенсуального договору дарування переходять до його правонаступників, якщо інше не передбачено договором (п.2 ст.581 ГК РФ). У відношенні пожертвування це правило не діє (п.6 ст.582 ГК РФ). Право відмови від виконання консенсуального договору дарування - одне з найважливіших прав дарувальника, закріплене ст.577 ГК РФ. Дарувальник може скористатися цим правом у двох випадках:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты