Надо отметить, что п.3 ст.1015 ГК запрещается доверительному управляющему быть одновременно выгодприобретателем в одном и том же договоре доверительного управления имуществом.
Выгодоприобретатель занимает особое положение в правоотношении по
доверительному управлению имуществом. Как уже отмечалось,
выгодоприобретатель не является стороной договора доверительного
управления. Его позиция соответствует статусу третьего лица в обязательстве
(ст.308, 430 ГК). Выгодоприобретатель в договоре доверительного управления
имуществом является тем лицом, в пользу и в интересах которого
осуществляется доверительное управление. Согласно ст.430 ГК договором в
пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что
должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному в договоре
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу. Например, доверительное управление в пользу
несовершеннолетнего, когда собственником имущества является его законный
представитель, или осуществление доверительного управления ценными бумагами
в пользу юридического лица, являющегося контрагентом учредителя и т.п.
После выражения выгодоприобретателем как третьим лицом намерения
воспользоваться своим правом, он приобретает самостоятельное право
требования. Учредитель и управляющий не могут изменять или расторгать
договор без его согласия. Только с прекращением гражданской
правосубъектности выгодоприобретателя (смертью гражданина или ликвидаций
юридического лица) или отказом выгодоприобретателя от получения выгод по
договору управления имуществом договор прекращается. Прекращаются и права
выгодоприобретателя на получение выгод.
Можно ли заменить выгодоприобретателя иным лицом? Такая замена
возможна. Как следует из ст.1024 ГК, в случаях, прямо предусмотренных
договором, возможна передача прав выгодоприобретателя учредителю (в случае
отказа выгодоприобретателя от получения выгод), что можно назвать
«подназначением» выгодоприобретателя. Надо полагать, что таким же образом
вместо первоначального выгодоприобретателя договором может быть
подназначено и любое иное лицо.
Кто может быть выгодоприобретателем? В главе 53 ГК нет специальной
статьи, которая отвечала бы на данный вопрос. Значит, выгодоприобретателями
могут быть следующие субъекты гражданского права: индивидуальные
предприниматели, граждане не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
некоммерческие организации, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования. Авторы учебника гражданского права
под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого называют в качестве
выгодоприобретателя и коммерческую организацию.[52] С этим трудно
согласиться, так как заключение договора доверительного управления, по
которому выгодоприобретателем является коммерческая организация не
соответствует специальной правоспособности данного юридического лица (ст.
49 ГК). Как известно, коммерческая организация создается для получения
прибыли.
Надо отметить, что на стороне выгодоприобретателя может быть как один субъект, так и несколько.
В некоторых случаях фигура выгодоприобретателя может определяться в
самом законе. Например, при передаче в доверительное управление имущества
подопечных граждан выгодоприобретателем всегда выступает подопечный.
Поскольку ст.1016 ГК РФ предусматривает в качестве одного из существенных
условий договора указание лица, в интересах которого осуществляется
управление, в тексте договора обязательно должно быть указано имя
подопечного.
При управлении имуществом безвестно отсутствующего лица должно
действовать это же правило, поскольку при признании лица таковым его
правоспособность не утрачивается (предполагается, что гражданин жив).
Однако орган опеки и попечительства может включить в договор
доверительного управления указания на иждивенцев безвестно отсутствующего в
качестве выгодоприобретателей.
Если договор доверительного управления заключает с управляющим исполнитель завещания, то наличие в нем выгодоприобретателя зависит от содержания завещания. Имя выгодоприобретателя может появиться в таком договоре доверительного управления только в том случае, если завещатель обязал соответствующих лиц предоставлять какие-либо выгоды своим наследникам до момента принятия ими наследства. В противном случае по договору доверительного управления выгодоприобретателя как такового нет, а само управление будет осуществляться в целях сохранения имущества или иных целях.
2.2.Содержание договора доверительного управления имуществом.
В представлениях отечественных цивилистов понятие «содержание договора» имеет разное определение. Например, одни авторы считают, что содержание договора – это права и обязанности его сторон, а предмет договора, цена, срок являются иными элементами договора.[53] Наиболее распространено представление о содержании договора как совокупности условий, на которых он заключен.[54] Если подразумевать под договором соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, то наиболее верным будет последнее мнение.
Какие условия являются существенными? Согласно абз.2 п.1 ст.432 ГК
«существенными являются условия о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». При
заключении договора сторонам необходимо согласовать все существенные
условия договора. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет
согласовано хотя бы одно из его существенных условий.
Законодатель в ст.1016 ГК закрепил перечень существенных условий
договора доверительного управления. Тем не менее, руководствуясь общим
правилом ст.432 ГК следует считать, что в первую очередь существенным
условием договора является предмет договора. Что является предметом
договора доверительного управления имуществом? По данному вопросу
наблюдается расхождение взглядов в среде ученых цивилистов. Так, В.А.
Дозорцев считает, что предметом данного договора будет имущество как
существующее, так и подлежащее приобретению в будущем.[55] Такую точку
зрения можно объяснить тем, что, определяя существенные условия договора
доверительного управления, ст.1016 ГК оперирует перечнем, в который входит
состав имущества, передаваемого в доверительное управление. Данный «состав
имущества» прямо не именуется предметом договора. Однако методом исключения
можно прийти к выводу, что это и есть предмет договора доверительного
управления, так как он должен иметь место в любом договоре (п.1 ст.432 ГК).
Другие ученые-цивилисты, такие как Е.А. Суханов, Н.С. Ковалевская
полагают, что предметом договора доверительного управления является
совершение управляющим «любых юридических и фактических действий» (п.2
ст.1012 ГК).[56] Данное мнение представляется более приемлемым.
Аргументировать это можно тем, что ГК к объектам доверительного управления
относит не всякое имущество (например, деньги не могут быть самостоятельным
объектом доверительного управления). Именно поэтому для обозначения
предмета достаточно употребить формулировку, используемую п.1 ст.1012 ГК:
«другая сторона обязуется осуществлять управление имуществом». Тем не
менее, проблема границ возможных действий управляющего такой формулировкой
не разрешается. Поэтому такими действиями могут быть «любые юридические и
фактические действия»
Следующее существенное условие договора доверительного управления
определено п.1 ст.1016 ГК. Это состав переданного в управление имущества.
Состав такого имущества должен быть четко определен. Это необходимо потому,
что, по общему правилу, имущество по окончании договора доверительного
управления должно быть возвращено собственнику. Надо также отметить, что
состав имущества влияет на выбор управляющего. Так, управление
предприятием, земельным участком, ценными бумагами и т.п. требует особого
профессионализма от управляющего.
К передаваемому в доверительное управление имуществу предъявляются определенные требования. Во-первых, необходимо отграничить передаваемое в управление имущество с одной стороны, от личного имущества управляющего, с другой стороны от прочего имущества учредителя. Иначе говоря, договор доверительного управления может заключаться только в отношении индивидуально-определенного имущества, т.е. такого имущества, которое поддается обособлению. Для этой цели доверительный управляющий отражает имущество, переданное в управление, на отдельном балансе, ведет по нему самостоятельный учет и открывает отдельный банковский счет.
Во-вторых, в доверительное управление может передаваться только не потребляемое имущество, т.к. именно это самое имущество должно быть возвращено собственнику по прекращении доверительного управления.
В-третьих, в доверительное управление может быть передано имущество не изъятое из гражданского оборота.
В-четвертых, требуется, чтобы имущество, передаваемое в управление, представляло определенную ценность, а также приносило доход. В противном случае управление окажется бессмысленным. Это касается только движимого имущества, т.к. ценность недвижимости сомнений не вызывает.
Какие виды имущества могут быть переданы в доверительное управление?
Согласно ст.1013 ГК в доверительное управление могут быть переданы предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
Предприятие - это сложный имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования и т.п. (ст.132, 516 ГК).
К отдельным объектам относятся здания, квартиры, транспортные средства, подлежащие регистрации как объекты недвижимости (п.1 ст.130 ГК).
Наиболее часто в доверительное управление передаются ценные бумаги. К
ним относятся акции, облигации, сертификаты, вексель, чек и иные ценные
бумаги, упомянутые в ст.143 ГК. Законом и подзаконными актами предусмотрены
специальные правила учета ценных бумаг и управления ими. Так, согласно
ст.1025 ГК, при передаче в доверительное управление ценных бумаг возможно
их объединение в случае приобретения в доверительное управление от разных
лиц. Однако и в этом случае ценные бумаги должны быть обособлены от
имущества управляющего, в том числе и от ценных бумаг, принадлежащих ему
лично. Данное правило распространяется и на права, удостоверенные
бездокументарными ценными бумагами (ст.1025 ГК). Надо отметить, что понятие
бездокументарной ценной бумаги новое в гражданском законодательстве. Такая
фиксация прав стала возможна благодаря развитию компьютерной техники.
Согласно ст.149 ГК, в случаях, определенных законом или в установленном им
порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может произвести фиксацию
прав, закрепленных именной или ордерной ценной бумагой, в том числе и в
бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники
и т.п.).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13