Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Понятие “нетрудоспособность” применительно к наследственным правоотношениям в свое время дано в единственном документе – постановлении Пленума Верховоного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 “О судебной практике по делам о наследовании”.[8] Ввиду неурегулированности данного вопроса более новым законодательством, в тои числе и нормами  части третьей ГК РФ, при решении вопроса о возможности  призвания гражданина  к наследованию  как нетрудоспособного следует, очевидно, руководствоваться теми же постулатами.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II,III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначена этим лицам пенсия по старости или по инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда) в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). В соответствии со ст.8 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.11.2001 № 147-ФЗ правила ст.1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. Если же завещание совершено до 1 марта 2001г. то применяются нормы ст.535 ГК РСФСР 1964 г. В этом случае размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону.

При применении норм, касающихся права наследников на обязательную долю наследства, необходимо учитывать следующее:

а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди (других очередей) не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;   

в) возникновение права на обязательную долю в наследстве не связывается с совместным проживанием наследников с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства;

г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

 Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч.2 ст.137 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанных в ч.4 ст. 137 Семейного кодекса  РФ, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

д) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества     (как  в завещанной, так и в не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.[9]

Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Приведу конкретный пример. Наследодатель завещал квартиру в равных долях сестре и брату, хотя на момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества у наследодателя не было.

На получение свидетельства о праве собственности супруга не претендует, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону – жена и сын наследодателя.

Обязательная доля жены будет исчисляться исходя из 1/2 доли, т.к. при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю. На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату наследодателю.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.


1.2.2 Наследование по закону


Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть только граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Гражданский кодекс РСФСР до 17 мая 2001г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 535 изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.[10] Часть третья Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

В п. 1 ст. 1141 установлен ряд важных процедурных правил:

1) наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди.

б)  никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (например,  если и наследники первой очереди, и наследники второй очереди своими умышленными действиями, направленными против наследодателя, способствовали к призванию их к наследованию; в других случаях, указанных в п.1 ст.1117 ГК);

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены ( судом по требованию заинтересованного лица вследствие того , что они злостно уклонялись от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство;

е) все наследники предыдущей очереди  отказались от наследства;

2) только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет призвать к наследству наследников последующей очереди.

В соответствии с п.2 ст. 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем желании принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

По общему правилу наследники каждой из очередей наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 долю наследства. Из этого правила есть важное исключение: доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам (ст. 1146 ГК). Эта доля делится между наследниками (потомками умершего) поровну.

На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти.

Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу из возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Зачастую дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном  браке, при отсутствии записи об отце в свидетельстве о рождении, наследуют только после смерти матери. Конечно же, это не справедливо и юридически не правильно. Однако имеются  возможности для исправления такого положения.

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об  увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении  ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» от 8 июля 1944 г. от лица , с которым мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загс совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или  лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса, во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст.48 СК РФ).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст.49 СК РФ).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт – факт признания отцовства (ст.50 СК РФ).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течении 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг( матери ребенка, если не доказано иное (п.2 ст. 48 СК РФ).

Если брак между родителями признан недействительным на права ребенка ( в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п.3 ст.30 СК РФ).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты