Австралии, например, нет частной собственности на землю, её сдают в аренду на 90 лет и все понимают, что этот запрет ни что иное как государственная формальность. В США только один штат – Гавайи не имеет частной собственности на землю, так как практически вся территория этого штата является национальным парком. Стоит отметить какую роль сыграла ипотека земли в истории этого государства. В начале освоения североамериканских территорий в собственности населения не было практически ничего – вся страна жила на колёсах. Прямо в прерии бросали рельсы Транс-атлантической железной дороги и по ним же двигались дальше, осваивая страну. Заложить было нечего, так как в залог никто ничего не брал. Кроме земли, которую правительство раздавало щедро. Земля была единственным предметом залоговых отношений. Поэтому вся кредитно-финансовая система была связана с залоговыми обязательствами и до 30-х годов ХХ века была основана на земельном владении, земельной собственности. И только с появлением Форда и начала массового строительства автомобилей стали приниматься в залог иное имущество1 . Неправда ли показательный исторический пример?
Теперь обратимся к Закону об ипотеке, чтобы выяснить какие земельные участки могут быть предметом ипотеки, а оборотоспособность каких ограничивает и почему.
Согласно п.1 ст.62 по договору об ипотеке могут быть заложены земельные участки, находящиеся в собственности граждан, их объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные участки, занятые зданиями, сооружениями в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения).
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам из земель, находящихся в распоряжении местных органов власти в собственность. Отличительной чертой земельных участков предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, является необходимость их расположения возле дома. Но ст. 64 Земельного кодекса, устанавливающее правовое положение земель крупного подсобного хозяйства допускает возможность предоставлении части земельного участка за пределами жилой зоны. Остальные категории земель, подлежащих ипотеке, их назначение и правовое положение, я думаю, не вызывает вопросов, а о земельных участках, занятых зданиями, строениями и сооружениями (понятийное отличие перечисленных построек в данной работе не важно) и некоторые правовые моменты, связанные с ипотекой таких участков, оговорены в ст. 64 Закона об ипотеке. Красной нитью через все нормы данной статьи проходит положение, указывающее на то, что при ипотеке земельного участка, право залога на находящееся на нём строение не распространяется, залогодатель продолжает беспрепятственно пользоваться данными строениями, а в случае реализации, обращении взыскания на заложенный земельный участок, вступает в действие древнее правило ограниченного пользования – сервитут, смысл которого предполагает возможность использования той части уже не принадлежащего залогодателю земельного участка, которая необходима для использования здания (сооружения) по его назначению.
Подобные идеи высказывает и п.1 ст.65 – о праве залогодателя возводить
на заложенном земельном участке здания(сооружения) без разрешения
залогодержателя. Однако, делается оговорка – в случае если такое возведение
сооружения влечёт или может повлечь ухудшение обеспечения (то есть
земельного участка), залогодержатель вправе в соответствии со статьёй 450
ГК (“Основания изменения и расторжения договора”) потребовать изменения
договора об ипотеке, в том числе если это необходимо, путём распространения
ипотеки на возведённое залогодателем здание(сооружение), что на практике
может быть весьма оправданным. А вот п.2 той же статьи ограничивает право
залогодателя возводить здание (сооружение) на заложенном земельном участке
в случае, если права залогодержателя удостоверены закладной и в ней
предусмотрено право залогодателя на возведение построек. Но что из себя
представляет, собственно, закладная?
Ст. 13 Закона об ипотеке гласит: “Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной, поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом”. Введение закладной Законом об ипотеке представляет собой принципиальную новеллу, но только для постсоветского права – дореволюционное российское право использовало закладную на практике довольно широко, а упоминания о ней встречаются уже в связи с первым указом о залоге XVI века.
По сути, закладная представляет именную ценную бумагу (хотя
причисление закладной к именным ценным бумагам многими правоведами
оспаривается), удостоверяющую следующие права её законного владельца:право
на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой
имущества, без представления других доказательств существования этого
обязательства; право залога на указанное в договоре об ипотеке имущество.
Таким образом, закладная удостоверяет одновременно два обязательства –
основное (денежное, обеспеченное залогом) и акцессорное (залоговое).
Перечень случаев, когда закладная (её составление и выдача) не допускается,
является исчерпывающим и довольно ограниченным (п.4 ст. 13), правила её
составления и действия в п. 5 – 7 той же статьи, а содержание закладной
отражено в ст. 14, причём отсутствие одного из четырнадцати перечисленных
тем обязательных пунктов, закладная таковой не является.
Практическое значение закладной в том, что она позволяет упростить и ускорить оборот недвижимости. Передача прав по закладной может осуществляться без обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации. Это существенно отличает её от передачи прав по договору об ипотеке, где требуется соблюдать формы самого договора об ипотеке (нотариальное удостоверение и государственная регистрация) и создаёт определённые удобства в практическом обороте недвижимости1. Стоит также отметить, что для добросовестного приобретателя закладной устанавливается презумпция, согласно которой при несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из которого обеспечено ипотекой верным считается содержание закладной (п.4 ст.14 Закона об ипотеке).
Но вернёмся к статье 62 Закона об ипотеке. Пункт 2 данной статьи регулирует ипотеку земельных участков, находящихся в общей долевой или совместной собственности, согласно которой ипотека подобных земельных участков может быть установлена только на принадлежащей гражданину или юридическому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной собственности.
Земельная доля (или земельный пай) представляет собой рассчитанное в
гектарах или баллогектарах количество земельной площади, приходящейся на
одного члена (участника) сельскохозяйственной организации (предприятия).
Земельные доли на местности, как правило, не ограничиваются и существуют,
так сказать, в документальном выражении – до тех пор, пока в установленных
законом случаях не будет произведено выделение в натуре земельного участка,
равного по размеру установленной земельной доле. Размер земельной доли в
гектарах рассчитывается путём деления общей площади угодий, переданных в
общую собственность участников (членов) организации, на число лиц, имеющих
право на получение в собственность земельных долей. Общая площадь угодий
определяется по данным инвентаризации, а при их отсутствии – по
государственному акту (свидетельству). Примерно также делается расчёт
размера земельной доле в баллогектарах2.
Теперь рассмотрим вопросы, связанные с земельными участками, не подлежащими ипотеке.
Ст.63 не допускает ипотеку части земельного участка, площадь которой
меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов
РФ и нормативными актами органов местного управления для земель различного
целевого назначения и разрешённого использования, а п.1 той же статьи
ограничивает ипотеку земельных участков ещё по двум основаниям – если
земельный участок находится в государственной или муниципальной
собственности и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного
назначения.
Земли, находящиеся в собственности РФ и субъектов РФ, являются
государственной собственностью. В ст. 224 ГК государственная собственность
на имущество определена как собственность, не являющаяся собственностью
частной и муниципальной. Довольно общее, но вполне чёткое определение. То
есть устанавливается, что государственная собственность – это собственность
за минусом частной и муниципальной. Следуя тому же математическому закону,
получаем, что муниципальная собственность – это собственность, минус
государственная и частная. Основным вопросом при этом может стать следующий
– как разграничивать государственную и муниципальную собственность. Но
ст.63 Закона об ипотеке своей нормой как бы уравнивает эти два вида
собственности в невозможности участвовать в ипотечных правоотношениях и их
разграничение не является предметом рассмотрения данной работы. Итак,
государственная собственность на землю была закреплена в ст.11 Конституции
РСФСР. Последующее закрепление государственной собственности на землю
продолжилось в соответствующих нормативных актах, в том числе, и
Конституции 1993 года. Впервые право муниципальной собственности на землю
было чётко сформулировано в Законе “О местном самоуправлении”. В ст.2
закона названы местные (то есть муниципальные) образования: города, районы
в городах, районы, посёлки, сельские населённые пункты.
Государственные земли делятся в свою очередь на федеральные земли
(земли, занимаемые федеральными объектами – здания, сооружения, предприятия
другие земли, выделяемые для федеральных нужд) и земли субъектов РФ – они
собственники земли на своих территориях.
Муниципальная собственность на землю – это собственность муниципальных
образований в пределах их границ. Однако, как это понятно, и здесь не все
земли находятся в муниципальной собственности. Для примера возьмём любое
муниципальное образование. На его территории могут быть 1 – 2 федеральных
объектов. Земля, занимаемая ими, является, как правило, федеральной. Далее,
на его территории могут располагаться несколько предприятий областного или
краевого, республиканского значения (то есть земли субъекта РФ). На
территории муниципального образования много частных собственников земли
(под жилыми домами, приусадебными, подсобными хозяйствами и т.д.). Эти
частные земли также исключаются из муниципальных земель. В остатке остаются
муниципальные земли – земли, занятые муниципальными объектами (больницы,
школы, муниципальное жильё и т.д.), так называемые земли общего пользования
(дороги, парки, пляжи, кладбища) и так далее1.
Что же заставила законодателя ограничить ипотеку государственных и муниципальных земель? Ответ возможно кроется в тех же причинах, что и с запретом ипотеки казённых предприятий. Об этом уже говорилось в данной работе.
А что же с запретом ипотеки земель сельскохозяйственного значения?
Причины и следствия этого запрета следует рассмотреть подробнее. Земли
сельскохозяйственного назначения – это земли, предназначенные для нужд
сельского хозяйства или уже предоставленные для этих целей. Главной
особенностью этой категории земель является то, что земля здесь выступает в
качестве основного средства производства. Поэтому для земель
сельскохозяйственного назначения установлен особенный режим, имеющий целью
как охрану и повышение плодородия почв, так и недопущения выведения таких
земель из сельскохозяйственного оборота. Сельскохозяйственные земли состоят
из угодий – участков земли с определённым хозяйственным использованием
(например, пашни, пастбища и т.п.); земель под сельскохозяйственными
объектами – фермами, токами, дорогами ; а также неудобьев (овраги, болота,
и т.д.). Закон об ипотеке говорит лишь об угодьях.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11